Юридический портал. Льготный консультант

Здравствуйте, уважаемые читатели блога сайт. Стремление жить в правовой среде логично для всякого здравомыслящего человека.

Безопасность жизни, неприкосновенность частной собственности зависят от знания и соблюдения норм законности всеми .

Каждому гражданину необходимо ориентироваться в основах правовых норм. Сегодня мы рассмотрим, что такое преступление в общем смысле, как это понятие трактуется Уголовным кодексом (УК) РФ, на какие категории и виды делятся преступления в зависимости от определенных факторов.

Понятие преступления - что это такое

Преступление в широком толковании смысла этого слова означает «переступить» границу установленных моральных и правовых норм конкретного общества. Причем нормы в каждом обществе различаются довольно значительно. Так, до сих пор в Папуа Новой Гвинеи существуют племена каннибалов, где убийство человека не является преступлением.

В цивилизованном обществе границы дозволенного формируются под влиянием эволюции «человека разумного». Чем мудрее и , тем жестче рамки законности (см. ).

Еще в Средние века инакомыслящих сжигали на костре, при социалистическом строе изолировали от общества в лагерях и тюрьмах, а сейчас запрещены лишь особо острые проявления инакомыслия, например, религиозных сект, террористических организаций.

Формально преступлением можно назвать всякое нарушение норм ( ?): этических, моральных, правовых. Ведь нарушая нормы, мы «преступаем» границы дозволенного. Поэтому чтобы не путаться в терминологии, под преступлением принято понимать только такое нарушение установленных в обществе норм, которое карается наказанием .

Если конкретизировать еще глубже, то:

преступление – это деяние, за совершение которого применяются меры уголовной ответственности .

Важно: деяние может быть активным (действие) и пассивным (бездействие). Мысли и убеждения человека не являются деянием, но если они выражаются каким-либо образом (письменно, устно), то становятся деянием.

Деяния, наказание за которые не находятся в юрисдикции Уголовного кодекса, называются правонарушениями .

Преступление отличается от правонарушения следующими признаками:

  1. формальными:
    1. подобное деяние запрещено ,
    2. совершение подобного деяния влечет уголовное наказание;
  2. материальными:
    1. подобное деяние опасно для общества в целом или для его конкретного члена,
    2. подобное деяние существенно нарушает нормы правопорядка.

То есть преступление - , наказание за которое предусмотрено в Уголовном кодексе государства.

Признаки преступления

УК РФ (ст. 14, ч. 1) трактует термин «преступление» в материально-формальном определении:

«Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания».

Из данной цитаты становится понятно, что какое-либо деяние является преступлением, если обладает следующими признаками:

  1. Деяние совершено виновно , т. е. его осознанное совершение является причиной наступивших последствий (прослеживается причинно-следственной связь). Если же лицо не осознавало последствий своего деяния, то УК трактует это как «невиновное причинение вреда» (ст. 28 УК РФ).
  2. Деяние является общественно опасным , т. е. причиняет вред или создает угрозу причинения вреда человеку, обществу или государству. Если степень опасности от совершенного деяния незначительна, то оно классифицируется как административное или дисциплинарное правонарушение.
  3. Деяние запрещено сводом уголовных законов (в нашей стране это УК РФ).
  4. За совершение конкретного деяния Уголовным кодексом предусмотрено наказание.

Если же перечисленные признаки не присутствуют в совокупности, то деяние не является преступлением .

Категории и виды преступлений

Юридическое право разделяет категории преступных деяний в зависимости от определенных критериев. Рассмотрим классификацию в сводной таблице:

Критерий оценки Классификация преступлений
совершение деяния с наличием умысла прямой умысел (осознание опасности деяния, предвидение и желание наступления последствий этого деяния). Пример: преступник ограбил прохожего
косвенный (осознание опасности, предвидение последствий, но последствия не есть цель деяния). Пример: преступник хотел ограбить прохожего, тот сопротивлялся и преступник его убил. Ограбление – прямой умысел, убийство – косвенный
по неосторожности легкомыслие (осознание опасности, предвидение последствий, но легкомысленная уверенность в предотвращении этих последствий). Пример: водитель автомобиля превысил разрешенную скорость, и в условиях гололеда не успел затормозить перед пешеходным переходом и сбил человека
небрежность (осознание опасности, отсутствие предвидения последствий). Пример: охотник, услышав шорох в кустах, выстрелил, а в кустах находился другой охотник
степень общественной опасности небольшой тяжести (деяние умышленное или по неосторожности, наказание не более 3 лет лишения свободы). Пример: нанесение побоев из хулиганских побуждений без нанесения тяжкого вреда здоровью (ст. 116 УК)
средней тяжести (деяние умышленное с наказанием не более 5 лет лишения свободы, деяние по неосторожности – от 3 лет лиш. свободы). Пример: грабеж прохожего на улице (ст. 161, ч. 1)
тяжкое (деяние умышленное, наказание – до 10 лет лиш. свободы). Пример: избиение человека, повлекшее тяжкий ущерб здоровью (ст. 111, ч. 1)
особо тяжкое (деяние умышленное, наказание – свыше 10 лет лиш. свободы). Пример: убийство человека (ст. 105, ч. 1)
объект преступного посягательства человек
частная собственность
экономика
общественная безопасность
государственная власть
военная безопасность
субъект преступного деяния по половому признаку мужчины
женщины
по возрастному признаку совершеннолетние
с 16 до 18 лет
с 14 до 16 лет
до 14 лет
форма вины деяние умышленное. Пример: убийство с целью грабежа
деяние неумышленное. Пример: врач в ходе операции перепутал и удалил аппендикс вместо грыжи
деяние может быть как умышленным, так и неумышленным (две формы вины). Пример: злоумышленник поджег сарай, а в это время в нем находился человек, о чем преступник не знал
форма деяния действие. Пример: кража товара из магазина
бездействие. Пример: врач приемного отделения долгое время не осматривал поступившего больного и не принимал меры к нормализации его состояния, в результате чего человек скончался. Бездействие считается преступным, если оно является следствием невыполнения обязанностей, возложенными на конкретное лицо законом, решением суда, родственными отношениями, служебными или договорными обязанностями. Пример: уклонение от воинской обязанности
как действие, так и бездействие
длительность деяния простое (одно преступление в течение определенного промежутка времени)
длящееся (одно преступление совершается в течение длительного периода). Пример: неуплата алиментов
продолжаемое (деяние состоит из периодически повторяемых действий). Пример: изготовление фальшивых денег

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога сайт

Вам может быть интересно

Знакомство с уголовным правом - что это, его задачи, источники и принципы Административные правонарушения - что это такое, каковы их признаки, состав, виды, срок давности и примеры Правонарушения - что это, каковы их признаки, виды и состав Рецидив: что это такое в медицине и уголовном праве, признаки и виды рецидивов Депортация: что это такое, по отношению к кому и за какие действия применяется Что такой нравственный выбор и как написать сочинение на эту тему Что такое добро (его суть) - взаимосвязь добра и зла Сансара или как мы оказываемся в колесе страданий Что такое аргумент Что такое квалификация Что такое тезис и примеры тезисов для сочинения

В соответствии с формальным подходом преступление определяется как деяние, запрещенное уголовным законом. Причины, по которым деяние запрещается уголовно-правовой нормой, в таком определении не указываются. Сущностная характеристика преступления в формальном определении не раскрывается.

Достоинством формального определения является то, что оно подчеркивает важный момент: нет преступления без указания на то в законе. Формальное определение понятия преступления содержалось во многих источниках отечественного уголовного права 19-20 веков: в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года, в Уставе о наказаниях, назначаемых мировыми судьями, 1864 года, в Уголовном уложении 1903 года. В статье первой Уголовного уложения 1903 года определение понятия преступления было сформулировано следующим образом: "Преступным признается деяние, воспрещенное во время его учинения законом под страхом наказания".

Материальный подход к определению понятия преступления проявляется в том, что дефиниция преступления отражает сущностный признак преступления – его вредоносность, опасность для охраняемых законом интересов. Материальный подход позволяет выявить причины, побудившие законодателя признать деяние преступлением.

В первых уголовных кодексах отечественного права советского периода (УК РСФСР 1922 г., УК РСФСР 1926 г.) содержалось материальное определение понятия преступления. Так, например, в статье 6 УК РСФСР 1926 года преступление определялось как "всякое общественно опасное действие или бездействие, направленное против советского строя или нарушающее правопорядок, установленный рабоче-крестьянской властью на переходный к коммунистическому строю период времени". В этом определении отсутствовал формальный признак преступления – его запрещенность уголовным законом, что на практике приводило к необоснованному расширению круга деяний, признаваемых преступлениями.

Формально-материальный подход к определению понятия преступления вбирает в себя положительные черты, свойственные формальному и материальному подходам, ибо дефиниция, сформулированная на основе данного подхода, отражает и материальный признак преступления – общественную опасность, и формальный признак – запрещенность деяния уголовным законом. Формально-материальным было определение понятия преступления в УК РСФСР 1960 года. Таковым оно является и в УК РФ 1996 года.

В соответствии с частью первой статьи 14 УК РФ 1996 года преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом под угрозой наказания.

2. Признаки преступления

Преступление – это поведенческий акт, оно всегда проявляется в каком-либо деянии, способном, по меньшей мере, создать угрозу причинения вреда охраняемым законом интересам, в связи с чем не могут признаваться преступлением мысли, намерения человека, не воплотившиеся в во внешнем акте деятельности. В то же время не всякое поведение человека может признаваться преступным, а лишь содержащее все признаки преступления, указанные в законе.

Анализ части первой статьи 14 УК РФ позволяет выделить следующие признаки преступления:

а) общественная опасность;

б) противоправность;

в) виновность;

г) наказуемость.

Общественная опасность является материальным признаком преступления. Именно потому, что такого рода деяния представляют общественную опасность, законодатель признает их преступлениями. Общественная опасность заключается в том, что деяние причиняет вред охраняемым законом интересам личности, общества, государства или ставит их под угрозу причинения вреда. Общественная опасность деяния существует объективно, ее наличие или отсутствие не зависит от воли законодателя. Законодатель познает общественную опасность деяния и, если она высока, может признать деяние преступлением.

Общественная опасность как признак преступления обладает качественным и количественным признаками. Качественным признаком общественной опасности является ее характер, а количественным – ее степень.

Под характером общественной опасности понимается совокупность признаков, позволяющих отнести деяние к определенной группе посягательств. Характер общественной опасности указывает на своеобразие, специфику преступлений определенного вида. Например, по характеру общественной опасности кражи весьма существенно отличаются от убийств. Убийства, в свою очередь, по характеру опасности, отличаются от должностных преступлений и т.д. Характер общественной опасности преступления определяется в первую очередь значением и важностью того охраняемого уголовным законом общественного отношения, которое является объектом данного вида преступления.

Степень общественной опасности – это величина общественной опасности преступления по сравнению с величиной общественной опасности других преступных деяний данного вида. Например, простое убийство отличается от квалифицированных видов убийства именно по степени общественной опасности. Общественная опасность преступления определяется его объективными и субъективными признаками. На степень общественной опасности преступления влияют следующие факторы:

а) размер причиненного преступлением ущерба, вреда (например, вред здоровью может быть причинен легкий, или средней тяжести, или тяжкий. Самая высокая степень опасности будет у преступления, выразившегося в причинении тяжкого вреда здоровью);

б) способ, время, место, обстановка совершения преступления (например, степень опасности убийства, совершенного общеопасным способом, выше, чем убийства, совершенного иным способом; грабеж с применением насилия является более опасным, чем ненасильственный грабеж);

в) форма вины: умышленные преступления являются более опасными, чем подобные же преступления, совершенные по неосторожности (например, различна общественная опасность у умышленного и неосторожного уничтожения чужого имущества);

г) мотив и цель преступления (например, убийство, совершенное из корыстных или хулиганских побуждений более опасно по сравнению с убийством по мотиву ревности или по мотиву сострадания к неизлечимо больному человеку (по его просьбе);

д) стадия совершения преступления (так, покушение на преступление более опасно, нежели приготовление к аналогичному преступлению; оконченное преступление более опасно в сравнении с покушением на преступление);

е) вид соучастия в преступлении (исполнитель, организатор, подстрекатель, пособник).

Дискуссионным в теории уголовного права является вопрос о том, влияет ли личность преступника на степень общественной опасности преступления. Думается, что в данном случае нужно иметь в виду следующее: если объективные и субъективные признаки двух преступлений, совершенных разными лицами, совпадают, то степень общественной опасности этих преступлений одинакова. Личность преступника сама по себе не может повышать или понижать степень опасности преступления (речь не идет о специальных субъектах преступления, тем более что субъект преступления и личность преступника – это разные понятия). Не случайно законодатель в статье 60 УК РФ четко указал, что личность виновного является самостоятельным основанием для индивидуализации наказания наряду с характером и степенью общественной опасности совершенного преступления.

Неотъемлемым признаком преступления является противоправность . Это формальный признак преступления. Противоправность как признак преступления означает, что общественно опасное деяние описано, сформулировано в уголовном законе, оно запрещено уголовным законом. Признак противоправности преступления означает также отказ от аналогии в уголовном праве: нет преступления без указания на то в Уголовном кодексе.

Уголовная противоправность является юридическим выражением общественной опасности преступления. Из чего исходит законодатель, устанавливая противоправность деяния?

а) учитывается высокая общественная опасность деяния (так, Федеральным законом от 08.12. 03 № 162-ФЗ в Уголовный кодекс РФ были введены статьи 127-1 "Торговля людьми", 127-2 "Использование рабского труда");

б) учитывается степень распространенности деяний, динамика их развития;

в) принимается во внимание целесообразность или нецелесообразность установления противоправности деяния в конкретный период времени.

Наряду с общественной опасностью и противоправностью признаком преступления является виновность . Вина – это психическое отношение лица к совершаемому общественно опасному деянию и его последствиям. В статье 5 УК РФ сформулирован принцип вины, в соответствии с которым лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина. Объективное вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, не допускается. В соответствии с частью первой статьи 24 УК РФ виновным в преступлении признается лицо, совершившее деяние умышленно или по неосторожности. Невиновное причинение вреда называется казусом (случаем).

Преступление неразрывно связано с наказанием. Наказуемость является одним из признаков преступления, она выражается в угрозе применения наказания в случае виновного совершения общественно опасного деяния, запрещенного уголовным законом.

Таким образом, преступление – это общественно опасное, противоправное, виновное и наказуемое деяние.

Понятие преступления.

1. Определение и признаки преступления.

2. Классификация преступлений.

3. Отграничение преступлений от других правонарушений.

Преступления не объективно, аморально, оно называется таковым неким обществом.

Профессор Берман обосновал, что необходимо знать само понятие преступления, обосновать его, как ключевое понятие уголовного права.

Современная дефиниция, закреплённая в УК не есть что-то окончательное и завершённое. Определение всё ещё не сформировалось окончательно. Оно небезупречно.

В УК РФ 1996 года определения понятие преступления содержатся в части 1 статьи 14.

Преступлением признаётся виновно совершённое общественно опасное деяние, запрещённое Уголовным Кодексом под угрозой наказания.

Таким образом, преступление – это:

1) Деяние;

2) Деяние, обладающее общественной опасностью;

3) Деяние, совершенное виновно;

4) Деяние, запрещённое Уголовным Кодексом под угрозой наказания.

В понятии «деяние» заключается то, что никто не может нести ответственность за мысль.

Поведение человека, нарушающего уголовно-правовой запрет, причиняющий вред социальным благом, принято называть преступлением.

Поступок, определяемый как преступления выступает в виде антиобщественного, антисоциального деяния, в котором проявляется антагонизм в отношении сформировавшихся устоев общества.

Н.С. Таганцев «Такое деяние должно содержать в себе некий переход, преступление в смысле переступление за какой-то предел, отклонение или разрушение чего-либо». Ссылаясь на Цветаева (криминалист 19 века) «преступление значит переход закона», ссылаются на немецкие размышления на эту тему.

Преступное деяние, представляющее социальное зло, ен только выходит ха рамки нормативно-допустимого поведения. Но и является острой формой социального конфликта.

Его результатом выступает различные по характеру и тяжести последствий социальный вред, возникающих в сфере охраняемых уголовным законом наиболее важных социальных благ и отношений.

Преступление – это только деяние, то есть поведение человека, выражающее во вне в виде конкретных актов действия или бездействия.

Намерения, цели, мысли, другие компоненты интеллектуально-волевой сферы человека, не выраженные вовне в определённой (какой-либо) объективированной форме (скажем, высказывания, записи в дневнике) ни при каких условиях не могут быть признаны преступлением.

Определение в УК является материально-формальным, потому что содержит указание как на материальный признак (под коим мы понимаем общественную опасность деяния) и содержит указания на формальный (нормативный) признак, под коим мы понимаем запрещённость деяния уголовным законом.



Формальное определение закона исходит из того, что нет преступления без указания на то в законе.

Сущность преступления сводится к нормативному его пониманию.

Однако из этого определения преступления неясно, почему то или иное деяние является уголовно-наказуемым…

На все эти вопросы даёт ответ материальное определение преступления, оно в качестве такой основы называет общественную опасность. Иначе говоря, материальное преступление называет преступлением то деяние, которое не только уголовно противоправно, антисоциально, наказуемо, но и общественно опасно.

В отечественном уголовном праве впервые материальный признак преступления социальной школы придуман и закреплено в УК 1922 года.

В соответствии с часть 1 статьи __: деяние только тогда преступно, когда оно обладает 4 признаками преступления:

1) Общественная опасность;

2) Уголовная противоправность;

3) Виновность;

4) Наказуемость.

За пределами дефиниции расширяют специалисты, они добавляют: объективные:

1. Деяние;

2. Общественная опасность;

3. Противоправность;

4. Наказуемость.

Субъективных признаков 3:

1) Виновность;

2) Достижение возраста;

3) Вменяемость (статья 21).

Деянием признаётся осознанный волевой акт поведения человека. Лицо должно понимать осознанный характер своих действий – осознанность деяний; и лицо должно свободно выбирать вариант своего поведения – добровольно деяния. Отсутствие одного из этих признаков исключает преступность деяния. В статье 40 указывается, что отсутствие этих двух признаков исключает преступность.

Внешне деяние выражает деяние выражается в каких-либо телодвижениях, в том числе – мимика и жесты. Не подлежит ответственности человек за рефлекторные или инстинктивные действия.

В судебные практике укоренилась мысль: преступные мысли, заговоры, обнаружение умысла сами по себе не влекут уголовной ответственности. За мысли, высказанные в присутствии других, нет ответственности. Но это общее правило.

Однако в ряде случаев преступление признаёт и произнесение определённых фраз, соответственно к деяниям в этом случае относятся не только телодвижения. Уголовная ответственность в этом случае предусмотрена за некоторые деяния: статья 110 – доведение до самоубийства; ответственность за угрозу причинения вреда, убийства 119; статья 129 – клевета. Потерпевшему причиняется вред психического характера (моральный вред).

Уголовно значимый предмет всегда уникален, имеет только ему присущие характеристики.

Общественная опасность – это материальный признак преступления, с помощью которого раскрывается его социальная сущность.

Он означает способность поступка человека, признаваемого преступлением, причинять существенный вред охраняемым уголовным законом социальным ценностям либо создавать угрозу причинения такого вреда (покушение на преступление).

Общественная опасность раскрывается в уголовном праве через характер и степень общественной опасности. Это как бы количественная и качественная характеристики.

Характер общественной опасности определяется прежде всего объектом посягательств, на что направленно посягательство: направленная на жизнь – высокая, на кражу – в меньшей степени. Характер общественной опасности означает типовую опасность определённого вида преступного поведения.

Критерием определения характера общественной опасности являются значимость и важность общественных отношений (социальных благ), подвергающиеся воздействию преступления.

Характер (качество) общественной опасности помимо объекта зависит от формы вины. Более опасна умышленная форма вины, чем неосторожная.

Характер – качественная характеристика.

Степень общественно опасности – это количественная характеристика. Выражается всегда в рамках качественной характеристики и зависит, в отличие от характера, не от двух составляющих факторов, а от многих факторов, таких как: вред, причиняемый; характер вины; особенности самого посягательства, деяния; особенности деятеля – субъекта посягательства.

Пленум Верховного суда от 11 июня 1999 года «О практике назначения судами уголовного наказания», в этом постановлении говорит: «Степень общественной опасности степенью преступного намерения, способом совершения преступления, размером вреда и тяжесть последствий и некоторыми другими…».

Юридическим выражением характера и степени общественной опасности является санкция, установленная УК за его совершение.

Таким образом, в науке уголовного права качественная составляющая преступления называется характером, а количественная – степенью общественной опасности.

С учётом сказанного общественную опасность можно признать объективным свойством преступления, но в силу достаточной неопределённости самого закона возможен определённый простор для определения характера наказания.

Противоправность. Это формальный признак преступления, который только юридически выражает общественную опасность.

Означает предусмотренность признаков деяния уголовным законом на момент его совершения. Суть его в римском высказывании «Нет преступления без указания на то в законе».

Признание преступлением только закреплённым в законе, аналогия запрещена в уголовном праве.

Аналогия закона называется «восполнение пробелов в праве», когда закон применяется в случаях, прямо не предусмотренных.

Восполнение любых пробелов в уголовном праве относится исключительно к компетенции законодателя. Суд, прокурор, дознаватель, следователь не вправе признавать преступлением деяние, которое находится за пределами уголовного кодекса, не включённое в особенную часть, в том числе путём применение близкой, сходной нормы.

Наказуемость. Означает, что в случае совершения преступления виновное в нём лицо может быть подвергнуто уголовному наказанию, либо иным, предусмотренным уголовным законам мерам уголовно-правового характера.

Виды наказания закреплены в УК: их 13.

Помимо наказаний, УК регулирует и применение законом иных мер уголовно-правового характера (принудительные меры медицинского характера, принудительные меры воспитательного характера и принудительные меры экономического характера – скажем, конфискация имущества).

Наказуемость – возможность применить или наказание, или иные меры.

Нет признака неотвратимости наказания. НЕТ ЕГО! Наказание для беременных женщин даже с доказанной виной могут быть отменены.

Виновность. Является конструктивный признак преступления. Общественно опасное и уголовно противоправное деяние только тогда можно признать преступлением, когда оно совершено виновно.

Только доказанная, установленная виновность, а не предположение о виновности.

Виновность означает, что лицо действовало с определённым психическим отношением к деянию и его последствиям и действовало умышленно или неосторожно. Ришелье: «Преступление творит умысел, а не неосторожность».

Виновность – это психическое отношение лица к содеянному.

Предпосылкой виновности выступает вменяемость. Она закреплена в статье 21 УК. Это способность лица во время совершения преступления осознавать характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Субъективный признак – достижение лицом, совершившим преступление, возраста уголовной ответственности. Статья 20.

Общий возраст – достижение лица 16 лет. Исключительное – 14 лет, перечень преступлений, за которых наступает последствия с этого возраста, закреплены в законе.

Причина такового: это распространённость деяние и возможность осознание в 14 лет «что такое хорошо и что такое плохо».

Наиболее спорным вопросов в теории уголовного права является вопрос о сущности преступления.

Статья 14, в ней закреплено.

Три школы:

1) Сущность преступления проявляется в посягательстве на господствующие общественные отношения. Представители: Каркушин, Турлянский. Скорее свойственна советской школе уголовного права.

2) Сущность преступления в нарушении, причинении ущерба охраняемым уголовным законом общественным отношением. Сторонники: Прохоров, Козлов.

3) Сущность преступления в общественной опасности самого посягательства. Представитель: профессор Марцев.

Часть 1 статьи 14 – определение преступления, а часть 2 статьи 14 – малозначительные деяния. Это так называемая «страховочная» или разъясняющая норма, которая как бы ещё раз акцентирует, подчёркивает, что не надо путать преступления с чем-то другим.

Согласно части 2 статьи 14 не является преступлением действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного особенной частью УК РФ, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности. При решении вопроса о привлечении лица к ответственности, что деяние должно представлять собой достаточную степень общественную опасности. Если деяние не повлекло существенного вреда объекту, охраняемому уголовным законом, или угроза причинения такого вреда была незначительна, то уголовное дело не может быть возбуждено, а возбуждённое должно быть закрыто за отсутствием состава преступления (отсутствует общественная опасность деяния).

Мелким признаётся хищение до тысячи рублей включительно, это – административный проступок.

Самостоятельно посмотреть категории преступления (статья 15) и самостоятельно прочитать, как отграничить преступления от других правонарушений, то есть вопросы 2 и 3.

В мире существуют две разновидности определения того, что является преступлением: формальное и материальное.

Во многих зарубежных государствах принято формальное определение преступления, согласно которому преступлением считается деяние, предусмотренное уголовным кодексом соответствующей страны. Но в этом случае непонятно, по какому принципу те ли иные деяния записываются в разряд преступных, и ничто не препятствует законодателю установить, например, такую норму: «Посадка деревьев наказывается тремя годами лишения свободы». А самое главное - определение не позволяет отграничить преступление от малозначительного деяния, т.е. от деяния, которое по своей малозначимости нельзя карать по всей строгости уголовного права. При формальном определении преступления можно, например, посадить человека за кражу буханки хлеба, ведь формально это все равно кража.

Материальное определение преступления включает в себя такие признаки, которые определяют, почему данное деяние является преступлением, прежде всего это указание на общественную опасность и объекты посягательства. Однако нельзя впадать и в другую крайность, определяя преступление, исключительно через материальные признаки, как это было сделано в УК 1922 г., где преступлением признавалось действие или бездействие, опасное для рабоче-крестьянского правопорядка, т.е. для того, чтобы назвать человека преступником, не обязательно даже определять, что же нельзя преступать. Таким образом, судья в 1922 г., основываясь на рабоче-крестьянском правосознании, мог объявить преступлением любое деяние, которое ему по каким-либо причинам показалось опасным для Советского государства.

Итак, деяние можно назвать преступлением, если оно общественно опасно, противоправно, виновно и наказуемо.

Общественная опасность, другими словами, вредоносность деяния выражается в причинении ущерба каким-либо интересам, охраняемым уголовным правом. Допустим, кража наносит ущерб отношениям собственности, принятым в обществе, и поэтому она антисоциальна. Деяние же, которое формально хотя и подпадает под какой-либо состав преступления, но не обладает признаком общественной опасности, не является преступлением. Например, кто-либо, защищая группу детей от нападения маньяка-убийцы, нанесет ему телесные повреждения. Формально его деяние подлежит наказанию, так как оно предусмотрено УК. Но ведь оно не общественно опасно, а, наоборот, полезно; значит, о преступлении не может идти и речи.

Чем же определяется общественная опасность?

Во-первых, величиной ущерба. Кража двух автомобилей опаснее кражи одного. Во-вторых, способом совершения преступления: с насилием или без него, группой лиц или индивидуально, с оружием или без него. В-третьих, мотивами, побуждениями к совершению преступления. Всегда будут строже наказываться деяния, совершенные из корысти, мести, желания скрыть другое преступление. В-четвертых, временем и обстановкой совершения деяний. Обстановка общественного бедствия, чрезвычайного положения, военное время, боевая обстановка существенно отягощают степень таких же деяний, совершенных в мирное время, в нормальной обстановке.

Преступление - уголовно-противоправное деяние . Это означает, что деяние должно быть предусмотрено в уголовном законе, в противном случае, каким бы общественно опасным ни был поступок человека, он ни в коем случае не будет считаться преступлением. Например, поступок мужчины, оставляющего свою жену с грудным ребенком без средств к существованию, безусловно аморален и антисоциален, однако он не предусмотрен УК и, следовательно, не считается преступлением. В уголовном праве недопустимо применение аналогии. Таким образом, судья, разбирая случай проникновения в компьютерную сеть и похищения информации из банка данных, не может применять нормы о краже, хотя они в общем-то регулируют сходную ситуацию. Конечно, кража информации общественно опасна, но так как она не предусмотрена УК, то и не является преступлением.

Преступление - виновное деяние . Лицо подлежит уголовной ответственности и наказанию за деяния, если они были осознаны субъектом преступления и если он был способен регулировать свое поведение, т.е. если в совершенных деяниях нашли проявление сознание и воля. Эти два фактора находят внешнее выражение в категории вины, представляющей собой предусмотренное УК психическое отношение лица в форме умысла или неосторожности к совершаемому деянию и его последствиям, выражающее отрицательное отношение к интересам личности и общества.

Преступлением, совершенным умышленно, признается деяние, совершенное с прямым или косвенным умыслом.

Преступлением, совершенным по неосторожности, признается деяние, совершенное по легкомыслию или небрежности.

  1. Прямой умысел - это ситуация, когда лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело и желало наступления преступных последствий своего деяния. Так бывает, например, когда человек в пылу ссоры готов убить своего врага и сознательно наносит удары ножом в самые уязвимые места: живот, грудную клетку, понимая, что это может причинить смерть.
  2. Косвенный умысел - это ситуация, когда лицо осознает общественную опасность своих действий (бездействия), предвидит последствия и сознательно допускает их наступление, т.е. ему их наступление безразлично. Другими словами, преступные последствия не есть цель преступления, а побочный результат - та цена, которую лицо готово заплатить за достижение других целей. Так бывает, когда в процессе нападения на инкассатора преступник, отстреливаясь, убивает случайных прохожих.
  3. Легкомыслие - это ситуация, когда лицо предвидело возможность наступления последствий, но легкомысленно, без достаточных к тому оснований рассчитывало на их предотвращение. Так бывает, например, когда водитель, понимая, что это опасно, превышает скорость в условиях гололедицы и это приводит к дорожно-транспортному происшествию с человеческими жертвами.
  4. Небрежность - это ситуация, когда лицо не предвидело, но при необходимой внимательности и предусмотрительности могло и должно было предвидеть наступление преступных последствий. Так, Р. небрежно отнесся к выполнению своих служебных обязанностей, в результате чего на территорию завода проникли посторонние лица, похитившие там метанол. В результате 19 человек скончались. Р. был осужден за халатность.

Случаются ситуации, когда лицо не осознавало и по обстоятельствам дела не могло осознавать общественной опасности своих действий, не должно было и не могло предвидеть наступление последствий. Так бывает, например, когда человек, купив телевизор и включив его, вдруг видит, что произошло самовозгорание, в результате чего выгорел дом, погибли люди. Какими бы тяжкими ни были последствия, если лицо не должно было и не могло их предвидеть, оно считается невиновным и его деяние не считается преступлением.

Преступление - наказуемое деяние . Некоторые ученые считают, что это обратная сторона противоправности, так как если деяние предусмотрено УК, то, естественно, за него предусмотрено какое-либо наказание.

Преступление и малозначительное деяние . Возникают ситуации, когда деяние ввиду своей малозначимости хотя и является антисоциальным, но не общественно опасно. Так бывает, например, в случае кражи батона хлеба, бутылки воды, пачки масла. А если отсутствует общественная опасность, то отсутствует и преступление.

Ситуацию малозначительности нужно отличать от случая, когда преступник по независящим от него обстоятельствам не смог причинить значительный ущерб. Например, вор-карманник, вытащив кошелек, находит там сущие гроши. Но ведь его умысел был направлен на кражу значительной суммы! И в этом случае он не должен уйти от уголовной ответственности.

Категории преступлений . В зависимости от характера и степени общественной опасности деяния, предусмотренные УК РФ, подразделяются на преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления. Характер и степень общественной опасности деяния, будучи оцененными законодателем, находят свое выражение в тяжести предусмотренного за него наказания. Поэтому в конечном итоге критерием типологизации преступлений является суровость наказания.

Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает двух лет лишения свободы.

Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает пяти лет лишения свободы, либо неосторожные, максимальная санкция за которые более двух лет лишения свободы.

Тяжкими преступлениями признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 10лет лишения свободы.

Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет или более строгое наказание.

2)материальное и формальное определения преступления- Признаки преступления их содержание: общественная опасность, уголовная противоправность, виновность, наказуемость.

Формальное определение преступления заключается в том, что в его понятии доминирует формальный признак, который можно назвать юридическим или нормативным. Преступлением считается то, что запрещено уголовным законом под угрозой наказания, т.е. действия или бездействие, запрещенные законом под страхом наказания в момент их совершения. Но формальное определение не дает ответа на вопрос: почему именно эти, а не иные действия запрещены законом, почему именно они являются преступлением, в чем причина их уголовно-правового запрета.

Такой ответ дает материальное определение , согласно которому преступлением может быть признано лишь общественно опасное деяние, т.е. деяние, которое представляет опасность для существующей системы общественных отношений, охраняемых нормами уголовного права. Законодатель, определяя преступление, берет за основу такой материальный признак, как общественная опасность охраняемым уголовным законом объектам: правам и свободам человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среде, конституционному строю России, миру и безопасности человечества. Преступление – это всегда деяние, т.е. выраженный в форме активного действия, или пассивного бездействия акт поведения, причинивший общественно опасные последствия. Но деяние – это не признак преступления. Это само явление, это то каким образом совершается преступление, способ причинения вреда объекту. Из определения преступления вытекает, что в его понятие входят признаки: общественная опасность, противоправность, виновность, наказуемость, т.е. в целом преступление следует определять как защищенное уголовным законом общественно опасное, виновное и наказуемое деяние (действие или бездействие).

а)Под общественной опасностью понимается объективное свойство предусмотренного уголовным зако-ном деяния реально причинять общественно опасный вред охраняемым уголовным законом объектам (интере-сам) или содержать реальную возможность такого причинения. Общественная опасность – это свойство независящее от воли законодателя. Это материальный признак преступного деяния, раскрывающий его социальную сущность. Под общественно опасным деянием понимается действие или бездействие лица, т.е. его конкретное пове-дение. Общественная опасность различается по характеру и степени. - Характер общественной опасности зависит главным образом от важности объекта посягательства (жизнь, здоровье, собственность, общественная безопасность) и от вида причиненного объекту вреда (материальный, мо-ральный, физический). - Степень общественной опасности определяется в первую очередь тяжестью причиненного вреда преступ-лениями одного вида. Степень общественной опасности зависит и от формы вины. При прочих равных условиях степень общест-венной опасности преступлений, совершенных по неосторожности всегда ниже, чем умышленных.

От преступления как общественно опасного деяния следует отличить малозначительное деяние. Оно хотя и имеет формальное сходство с уголовно-наказуемым поведением, указанным в какой-либо статье уголовного кодекса, но лишено общественной опасности. Юридическая природа малозначительного деяния закреплена в ч. 2 ст. 14 УК, согласно которой не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности. Смысл этого уточнения заключается в том, что одного формального сходства с преступлением недостаточно и уголовный закон не рассматривает запрет как механическое возложение уголовной ответственности на виновного. Т.е. одно лишь формальное сходство с преступлением не является основанием для признания деяния преступлением. Вопрос о признании деяния малозначительным решается правоприменительными органами с учетом фактических обстоятельств содеянного.

б). Уголовная противоправность (противозаконность) – формальный признак преступления, означающий, что общественно опасное деяние не может быть признано преступным, если в момент его совершения оно не было предусмотрено уголовным законом, т.е. оно не было противозаконным (противоправным). Противоправность деяния заключается в том, что оно нарушает закрепленное в нормах уголовного закона запрещение совершать деяния, причиняющие или способные причинить существенный ущерб объектам, охраняемым уголовным законом. Противозаконность деяния может выражаться и в невыполнении возложенных на лицо обязанностей (халатность; оставление в опасности; причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Отсутствие противоправности (противозаконности) лишает общественно опасное деяние преступного характера.

В)Виновность как признак преступления . В соответствии с принципом субъективного вменения, преступным признаётся деяние, совершённое умышленно (то есть осознанно, при наличии понимания вредного характера причиняемых деянием последствий), либо вследствие преступной неосторожности, то есть виновно. Если вред причинён без вины, содеянное представляет собой уголовно-правовой казус, за который уголовная ответственность не наступает.

Вина представляет собой определённое внутреннее психическое отношение лица к тому деянию, которое оно совершило, и к его реальным или возможным последствиям . В уголовном праве также используется равнозначное термину «вина» понятие «виновность». В других отраслях права этот термин может иметь иное значение: в частности, в уголовно-процессуальном праве под виновностью понимается «преступность» лица, наличие в его деянии всех необходимых для наступления уголовной ответственности признаков . Соответственно, вердикт присяжных «виновен» имеет более широкий смысл: он означает, что обвиняемый действительно совершил то преступление, в котором он обвиняется, а не просто действовал умышленно либо неосторожно.

Виновность как признак преступления также означает, что к ответственности не может быть привлечено невменяемое или не достигшее возраста уголовной ответственности лицо, так как такие лица признаются неспособными осознавать вредность совершаемых ими действий, либо контролировать своё поведение.

г) Наказуемость как признак преступления означает, что в случае совершения преступления виновное лицо может быть подвергнуто наказанию либо иным, предусмотренным законом, мерам уголовно-правового характера. Запрещенность общественно опасного деяния уголовным законом предопределяет и обязательное установ-ление за его совершение соответствующего наказания. В Особенной части Уголовного кодекса указано, какие деяния считаются преступными и какое наказание за каждое из них может быть назначено. Если законодатель, запрещая то или иное деяние, не сопровождает этот запрет наказанием, деяние не считается преступным.

1)понятие преступления. Исторически изменчивый характер преступных деяний.

Ст.14 УК РФ. Преступление (уголовное преступление) - правонарушение (общественно опасное деяние), совершение которого влечёт применение к лицу мер уголовной ответственности. Преступления могут выделяться из общей массы правонарушений по формальному признаку (установление за них уголовного наказания, запрещённость уголовным законом), а также по материальному признаку (высокая степень опасности их для общества, существенность причиняемых ими нарушений правопорядка).

Современные уголовные кодексы содержат либо чисто формальное («преступление - это деяние, запрещённое уголовным законом под угрозой наказания»), либо формально-материальное определение преступления, включая в него также признак общественной опасности. Кроме того, в странах, использующих принцип субъективного вменения (например, в России), в это понятие добавляется признак виновности.

Исторически изменчивый характер преступления.

Рассматривая вопрос о природе преступления, следует остановиться и на вопросе становления данного института права. Преступление, как и право, - исторически преходящее явление, так как зависит от состояния отношений в обществе, уровня их развития, задач и целей государства. Преступление является всего лишь средством законодательного регулирования поведения субъектов. Преступление появилось с расколом общества на социальные группы или классы и возникновением права как особого социального регулятора. Нормы о преступлениях и наказаниях стали выражать волю господствующего класса. В рабовладельческом обществе самый многочисленный класс рабов не был объектом уголовно-правовой охраны. Рабы рассматривались не в качестве субъектов уголовно-правовых отношений, а в качестве предмета таких отношений. Социально-классовая природа рабовладельческого законодательства выражалась также в неравенстве граждан перед законом в зависимости от кастовой принадлежности. Феодальное уголовное право открыто и скрупулезно вслед за уголовным правом рабовладельческого периода с не меньшей суровостью защищало интересы королевских династий, дворянства, духовенства, состоятельных сословий, знати. Кроме того, уголовное право периода феодализма носило ярко выраженный религиозный характер, т.е. в качестве преступлений признавались посягательства на канонические нормы и институты. В отличие от рабовладельческого и феодального законодательства, не знавших общего понятия уголовного преступления, буржуазное уголовное законодательство такое понятие выработало. Уголовные кодексы, начиная с французского, стали признавать преступлением деяния, запрещенные законом под страхом наказания. Такое определение исходило из запрета наказания без суда и закона, из признания преступлением деяния, а не убеждений и мыслей, как нередко случалось во времена феодального законодательства. Кроме того, буржуазное законодательство впервые исходило из признака равенства всех перед законом, исключения классовой трактовки преступления. Социалистическое государство, возникшее в начале XX века, не восприняло достижений мировой науки и вернулось к классовой сущности преступления, определяя в качестве такового посягательства на интересы трудящегося народа. Современное состояние уголовного законодательства разных стран практически не отличается по своей сущности, так как основывается на общепринятых принципах правового регулирования общественных отношений.

Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ПОДЕЛИТЬСЯ:
Юридический портал. Льготный консультант